没有软件著作权的如何违法

32人浏览 2024-04-19 04:40:22

6个回答

  • 最佳回答
    初九
    初九

    如果一个软件没有获得软件著作权,那么使用或复制该软件可能会涉及到以下违法行为:

    1. 盗版行为:未经软件著作权人的许可,以非法方式复制、传播或销售该软件,即为盗版行为。这是侵犯软件著作权益的行为,也是违反了相关法律法规的规定。

    2. 侵犯著作权:未经软件著作权人的许可,在未经授权的情况下使用该软件或在未获得授权的情况下进行软件修改、分发、展示、公开表演等行为,都构成对软件著作权的侵犯。

    3. 违反反盗版措施法规:对于受到版权保护的软件,进行破解或绕过防盗版措施,例如破解软件激活、注册码等,都属于违反反盗版措施法规的行为。

    4. 违反软件许可协议:未经软件著作权人的许可,违反软件许可协议中的规定,例如超出授权范围使用软件、将软件用于商业目的等行为,都属于违法行为。

    没有软件著作权的软件未经授权的任何使用、复制、传播、展示、修改等行为都有可能构成违法行为,侵犯了软件著作权人的合法权益。合法获取和使用软件,并尊重软件著作权人的权益是非常重要的。

  • 榆清
    榆清

    以下形式限制软件著作权:

    一、期限限限制。也就是说,软件版权的保护期是自然人死后50年,截止自然人死后50年的12月31日;

    二、限制法定许可。也就是说,学习.研究软件的思想和原理,并且通过安装.显示等方式使用软件,可以不经软件著作权人许可,不支付报酬;

    3、其他形式的软件著作权限制。

    《计算机软件保护条例》第十四条

    软件著作权自软件开发完成之日起产生。

    自然人的软件著作权,保护期为自然人终生及其死亡后50年,截止于自然人死亡后第50年的12月31日;软件是合作开发的,截止于最后死亡的自然人死亡后第50年的12月31日。

    法人或者其他组织的软件著作权,保护期为50年,截止于软件首次发表后第50年的12月31日,但软件自开发完成之日起50年内未发表的,本条例不再保护。

    第十七条

    为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬。

  • 刹那
    刹那

    使用盗版软件是犯法的,被侵权人可以要求停止侵害,消除影响,赔礼道歉,赔偿损失等民事责任;同时损害社会公共利益的,由著作权行政管理部门责令停止侵权行为,没收违法所得,没收、销毁侵权复制品,可以并处罚款;情节严重,触犯刑律的,依照刑法关于侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪的规定,依法追究刑事责任。

    参照《中华人民共和国民法通则》第一百一十八条,公民、法人的著作权(版权)、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的,有权要求停止侵害,消除影响,赔偿损失。

    参照《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条,计算机软件用户未经许可或者超过许可范围商业使用计算机软件的,依据著作权法第四十七条第(一)项、《计算机软件保护条例》第二十四条第(一)项的规定承担民事责任。

    参照《中华人民共和国著作权法》第四十七条第一项,有下列侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任:未经著作权人许可,发表其作品的。

    参照《计算机软件保护条例》第二十四条,除《中华人民共和国著作权法》、本条例或者其他法律、行政法规另有规定外,未经软件著作权人许可,有下列侵权行为的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任;

    同时损害社会公共利益的,由著作权行政管理部门责令停止侵权行为,没收违法所得,没收、销毁侵权复制品,可以并处罚款;情节严重的,著作权行政管理部门并可以没收主要用于制作侵权复制品的材料、工具、设备等;触犯刑律的,依照刑法关于侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪的规定,依法追究刑事责任:

    (一)复制或者部分复制著作权人的软件的;(二)向公众发行、出租、通过信息网络传播著作权人的软件的;(三)故意避开或者破坏著作权人为保护其软件著作权而采取的技术措施的;(四)故意删除或者改变软件权利管理电子信息的;(五)转让或者许可他人行使著作权人的软件著作权的。有前款第(一)项或者第(二)项行为的,可以并处每件100元或者货值金额5倍以下的罚款;有前款第(三)项、第(四)项或者第(五)项行为的,可以并处5万元以下的罚款。扩展资料

    参照《中华人民共和国民法通则》第一百三十四条,承担民事责任的方式主要有:

    (一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)修理、重作、更换;(七)赔偿损失;(八)支付违约金;(九)消除影响、恢复名誉;(十)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。人民法院审理民事案件,除适用上述规定外,还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得,并可以依照法律规定处以罚款、拘留。

    参照《中华人民共和国著作权法》第四十九条,侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿;实际损失难以计算的,可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

    权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五十万元以下的赔偿。参照《中华人民共和国著作权法》第五十一条,为制止侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,著作权人或者与著作权有关的权利人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院接受申请后,必须在四十八小时内作出裁定;裁定采取保全措施的,应当立即开始执行。

    人民法院可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,驳回申请。申请人在人民法院采取保全措施后十五日内不起诉的,人民法院应当解除保全措施。

    参考资料来源:中华人民共和国审计署 - 中华人民共和国民法通则

    参考资料来源:中华人民共和国版权局 - 中华人民共和国著作权法

    参考资料来源:中华人民共和国国家版权局 - 计算机软件保护条例

  • 加卤蛋的螺蛳粉
    加卤蛋的螺蛳粉

    原创作品没有登记版权,被盗用了该怎么维权?版权保护不单单是针对登记版权的作品,没有登记也是受到法律保护的。不过这个时候,就要准备充分的证据,证明我们的作品发布时间早。找到相关证据后,直接到法院起诉就可以,接下来就是等待审判。

    这里有两个注意事项,一是确定对方盗用了我们的作品,二是有足够的证据表明我们发布时间比对方早。在证据确凿的情况下,起诉会比较轻松。如果没有相关的证据,想要维权会很难,甚至有可能会失败。毕竟法院看的是证据,没有证据一切都难以被证明

    1、版权保护

    我们要明白版权保护内容,这里不单单是指进行登记的原创作品,还包括那些没有登记的作品,只要证明是原创,都在保护范围内。

    比如说一个作词人,自己写了很多首歌,在自身实力不突出的情况下,不可能每一首都进行登记。

    毕竟登记也是要收取费用的,普通的音乐作品一首要按照30元收费,后续的系列登记每个要100元。对于那些无法创造大额盈利的人来说,申请登记显然是在亏本。法律保护的是全部的原创作品,只要确定作品被盗用,就可以用法律武器维护自己的合法权益。

    2、两个证据

    既然是用法律维护自己的合法权益,那肯定是要收集证据,准备和侵权方打官司的。

    这里的证据主要有两项:一是确定对方盗用,像是用作品的名义交易、盈利,这些都算是证据;二是想办法证明自己的原创,比如说底稿、相关平台发行时间、

    源文件

    等。

    尤其是后者,是证明我们原创的

    必要条件

    ,只有确定了这一点,才能保证在起诉的过程中获得胜利。如果没有证据的话,那可能就要接受被侵权的事实。

    3、尽量申请登记或者保存证据

    对于自己原创的优秀作品,一定要尽量申请登记,如果不想花钱的话,也要保留源文件和最早发行的证据。

    不过我们也要清楚一点,这些证据存在丢失的风险,平台可能会倒闭,文件可能会丢失,没有直接申请登记方便。

    从法律的角度来说,

    中国版权保护中心

    发布的证件,是最有利的证明。虽然申请需要一定的费用,但也是对自己作品最好的保护方法,尤其是一些

    公众人物

    ,音乐、小说、舞蹈等,申请版权是很有必要的。网络盗图可以去法院起诉嘛对于网络盗图的行为是可以到人民法院起诉的,在侵犯著作权行为不构成犯罪的情况下,侵权方是要向被侵权方支付赔偿金的。如果双方就民事赔偿的这一部分不能达成一致的意见,图片的原作者可以到侵权人所在地的法院起诉。

    一、网络盗图可以去法院起诉嘛?

    网络盗图可以去法院起诉,除《中华人民共和国著作权法》或者条例另有规定外,有下列侵权行为,又不构成犯罪的,应当根据情况,承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等民事责任:

    (一)未经软件著作权人许可,发表或者登记其软件的;

    (二)将他人软件作为自己的软件发表或者登记的;

    (三)未经合作者许可,将与他人合作开发的软件作为自己单独完成的软件发表或者登记的;

    (四)在他人软件上署名或者更改他人软件上的署名的;

    (五)未经软件著作权人许可,修改、翻译其软件的;

    (六)其他侵犯软件著作权的行为。

    二、到法院起诉的条件是什么?

    《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定:起诉必须符合下列条件:

    (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

    (二)有明确的被告;

    (三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

    (四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

    三、网络盗图侵犯著作权的行政处罚有哪些?

    (1)警告。是行政机关对违法行为人提出的先诫和谴责,主要适用于情节比较轻微的违法行为。

    (2)责令停止制作和发行侵权复制品。这种处罚形式的作用是使侵权人不能继续通过制作和发行侵权复制品营利,但没有触及侵权人通过制作和发行侵权复制品获得的收益。因而在侵权人已获得收益的情况下,单独使用此方式是不合适的。

    (3)没收非法所得。是指将侵权人通过侵权行为所获得的全部收益的缴国库。这种处罚形式是前一种处罚形式的补充,二者结合起来可使侵权人一无所有。

    (4)没收侵权复制品。为防止侵权人将是否制作出来的侵权复制品发行,继续对受害人造成损害,有必要没收侵权复制品。

    (5)没收侵权复制品的制作设备。对那些本可能继续侵权的侵权人,为从根本上消除其继续制作侵权复制品的可能性,有必要没收其制作侵权复制品的设备。

    (6)罚款。《著作权法实施条例》第51条规定:剽窃他人作品的,罚款100元至5000元;假冒他人美术作品的,罚款1000元至5万元。对其他可以给予行政处罚的侵犯著作权行为,可以罚款一万至10万元或总定价的二至五倍。

    网络盗图涉嫌侵犯原作者的著作权,摄影作品和他人上传的这些图片,在不经同意的情况下理论上是不能转载的。对于著作权侵权行为,也要根据侵权造成的后果来分析,如果造成的后果已经非常严重,侵犯著作权就构成了犯罪。图片被他人盗用该如何维权图片被他人盗用维权的方法,具体如下:

    1、可以与对方进行协商,并要求对方停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失,如果协商不成或者对方不愿协商,当事人双方可以在国家或各省的版权局、专利局、商标局、人民调解委员会、律师的协调下进行和解,协商或和解后建议通过书面协议进行确定;

    2、可以向国家或各省的版权局、专利局或商标局申请保护,行政管理部门应当依法对侵权人进行相应的行政处罚;如果侵权情况严重可能涉嫌犯罪的,您可以向警方报案,由检察院提起公诉,刑事诉讼过程中可以提起附带民事诉讼索要赔偿;

    3、如果当事人双方签署的协议中有仲裁条款,可以向仲裁机构申请仲裁。仲裁结果出来后,当事人一方不履行仲裁裁定的,另一方可以申请人民法院强制执行;

    4、可以向侵权行为发生地、侵权人住所地的中级人民法院起诉。

    法律依据

    :《中华人民共和国民法典》第一百一十条

    自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。

    法人、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权。

    第一百一十一条

    自然人的个人信息受法律保护。任何组织或者个人需要获取他人个人信息的,应当依法取得并确保信息安全,不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。

  • 吉祥雪豹子
    吉祥雪豹子

    计算机软件著作权的侵权判断标准是怎样的呢?(三)我国司法界对软件侵权鉴定的认定标准 在高科技盛行的计算软件已经成为大家在生活中都会使用到的东西,但是由于计算机软件的开发过程较为复杂,所以它也一直受到著作权的保护。计算机软件著作权的侵权判断标准是怎样的呢?小编详细为您介绍具体内容。计算机软件著作权的侵权判断标准各国通过长期司法实践,对计算机软件的侵权判断标准采用的主要方法有实质性相似加接触分析法和抽象-过滤-比较分析法两种等。(一)实质性相似加接触分析法这种方法是在计算机软件版权纠纷的处理中得到普通使用的一种软件侵权认定方法。所谓的实质性相似主要是指两项程序之间在形式和内容上存在着相似之处,且存在着实质性相似。实质性相似加接触分析法的应用,首先要求对原被告双方的软件进行分析,一般可按照先文字成份,后非文字成份的顺序进行。如果两个软件相似,那么只要再认定被告接触过原告软件的行为成立,则侵权即可认定。即:表达相同(或实质相似)+接触对方作品=侵犯版权法院判断两项计算机程序是否构成实质性相似,一般具体从三个方面考察:1、代码相似,即判断程序的源代码和目标代码是否相似;2、深层逻辑设计相似,即判断程序的结构、顺序和组织是否相似;3、程序的外观与感受相似,即运行程序的方式与结果是否相似。对于三个方面的判断既可以各自独立、分别作出判断,又可以互相关联,综合判断。在具体的司法鉴定过程中,判断被告曾经接触过原告的版权程序,一般可以从以下几个方面着手:1、证明被告确实曾经看到过,进而复制过原告的有著作权的软件;2、证明原告的软件曾经公开发表过;3、证明被告的软件中包含有与原告软件中相同错误,而这些错误的存在对程序的功能毫无帮助。4、证明被告的程序中包含着与原告程序相同的特点、相同的风格和相同的技巧,而且这些相同之处是无法用偶然的巧合来解释的。(二)三步侵权判断法(或称抽象、过滤与比较法)本判断法是美国CAvsAltai案中,最终由美国联邦第二巡回法庭确认的判定软件侵权的最新规则。根据本规则,判断被告软件中的结构、顺序及组织是否侵犯了原告软件的著作权,应分三步有层次地认定,而不能不加分析地判定结构、顺序和组织相似,就一定构成侵权。具体的操作方法是:1、抽象分解成不同层次,从最高层次的功能设计,到部件、子部件,再到更小的模块、子模块,直到最具体的程序代码;2、对每一层次过滤出不受保护的成份;3、在相同层次上进行相似性比较,特别重视较低层次的相似,然后进行综合评价。三步侵权判断法主要立足于计算机程序的开发过程,注重对软件的动态保护,主要适用于大型的计算机软件侵权案件的判定。

  • 可能否
    可能否

    购买的没有著作权的软件是可以的。根据查询相关公开信息显示软件没有著作权是可以买卖的,只要软件作者不需要著作权。著作权过去称为版权,社会附随于著作物最重要之权利莫过于将之印刷出版之权,故有此称呼。